Вопросы и ответы по бухучёту и налогообложению
Подборка по материалам информационного банка “Разъясняющие письма органов власти” системы КонсультантПлюс.
Вопрос:
Между белорусской организацией (подрядчиком) и российской организацией (заказчиком) в 2020 г. заключен договор подряда на выполнение проектных работ.
В соответствии с пп. 4 п. 29 разд. IV Приложения N 18 к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 местом реализации работ признается территория РФ. В настоящее время подрядчик не состоит на налоговом учете в РФ, функции налогового агента исполняет российская организация (заказчик). Должна ли будет белорусская сторона (подрядчик) уплачивать налог в случае постановки на налоговый учет на территории РФ в связи с открытием расчетного счета в банке, либо с учетом изменений в редакцию п. 1 ст. 161 НК РФ, действующую с 01.10.2021, российская организация по-прежнему остается налоговым агентом?
Ответ:
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 1 октября 2021 года (далее – Кодекс), в случае приобретения у иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах либо состоящего на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской Федерации принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке, услуг, местом реализации которых в целях применения налога на добавленную стоимость признается территория Российской Федерации, налог на добавленную стоимость уплачивается налоговыми агентами.
Таким образом, при оказании белорусским хозяйствующим субъектом, состоящим на учете в налоговых органах на территории Российской Федерации в связи с открытием расчетного счета в банке, российской организации проектных услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, налог на добавленную стоимость исчисляется российской организацией в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 Кодекса.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.09.2023 N 03-07-13/1/86942
Вопрос:
О начислении арендатором амортизации на капитальные вложения в виде неотделимых улучшений в арендованное имущество в целях налога на прибыль и бухучета.
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом.
Абзацем шестым пункта 1 статьи 258 НК РФ предусмотрено, что капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Таким образом, арендатору предоставлено право учитывать расходы в виде амортизации на сумму капитальных вложений, произведенных в форме неотделимых улучшений, в течение действия договора аренды.
Вместе с тем по вопросу начисления амортизации в целях бухгалтерского учета обращается внимание, что согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 “Основные средства”, утвержденному приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н, элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Начисление амортизации объекта основных средств прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 11.09.2023 N 03-03-06/1/86520
Вопрос:
Об учете в целях налога на прибыль безвозмездно полученного имущества организацией, являющейся дочерней организацией иностранной организации, и результатов его переоценки.
Ответ:
Российские организации, являющиеся дочерними организациями иностранных организаций, определяют налоговую базу по налогу на прибыль в общем порядке, установленном положениями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ (пункт 1 статьи 257 НК РФ).
Стоимость имущества (имущественного права), полученного (принятого к учету) налогоплательщиком без несения соответствующих расходов на его приобретение, определяется в размере дохода, подлежащего налогообложению, признанного при получении данного имущества (имущественного права), если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ, с учетом расходов, связанных с доведением его до состояния, в котором оно пригодно для использования (пункт 6 статьи 252 НК РФ).
При получении безвозмездно имущества (работ, услуг, имущественных прав) на основании пункта 8 статьи 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ.
Так, согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются, в частности, доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно от организации, если передающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) получающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 НК РФ, составляет не менее 50 процентов.
При этом полученные имущество, имущественные права не признаются доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных средств) не передаются третьим лицам.
В целях применения главы 25 НК РФ стоимость объектов основных средств подлежит изменению в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 257 НК РФ. Переоценка основных средств указанной статьей не предусмотрена. Учитывая указанное, для целей исчисления налога на прибыль организаций результаты упомянутой переоценки имущества не учитываются.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 11.09.2023 N 03-03-06/1/86534
Вопрос:
Об учете в целях налога на прибыль доходов в виде безвозмездно полученных прав на использование программного обеспечения.
Ответ:
На основании пункта 8 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) доходы налогоплательщика в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (включая право пользования имуществом), за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ, признаются внереализационными доходами налогоплательщика.
При этом для целей налога на прибыль организаций имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (пункт 2 статьи 248 НК РФ).
В статье 251 НК РФ определены доходы, которые не подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Перечень таких доходов является исчерпывающим.
Так, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются, в частности, доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно, от организации, если передающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) получающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 НК РФ, составляет не менее 50 процентов. При этом полученные имущество, имущественные права не признаются доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных средств) не передаются третьим лицам (подпункт 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ).
Таким образом, доходы налогоплательщика в виде безвозмездно полученного имущества, имущественных прав, поименованные в статье 251 НК РФ, не учитываются в целях налогообложения прибыли.
Также отмечается, что согласно положениям пункта 2 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно, в том числе от организаций и (или) физических лиц, а также на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов, и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики – получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
К таким целевым поступлениям отнесены, в частности, пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) (подпункт 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ.
Следовательно, если пожертвования в виде неисключительного права, полученные на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, отвечают требованиям ГК РФ и при этом соблюдается условие о ведении раздельного учета, установленное пунктом 2 статьи 251 НК РФ, доход в виде указанных пожертвований не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Иные доходы в виде безвозмездно полученного имущества, имущественных прав подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.09.2023 N 03-03-05/84611
Вопрос:
О налоге на прибыль при получении акционером (участником) в случае ликвидации дочерней организации имущественных прав в виде доли участия в другой организации и при их реализации.
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) при ликвидации организации и распределении имущества ликвидируемой организации доходы налогоплательщиков – акционеров (участников, пайщиков) ликвидируемой организации определяются исходя из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответствующими акционерами (участниками, пайщиками) этой организации стоимости акций (долей, паев) и величины внесенных ими вкладов в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, в имущество организации.
При этом имущество (имущественные права), полученное таким акционером (участником) при выходе (выбытии) или при ликвидации организации, в целях налогообложения прибыли принимается к учету по рыночной стоимости, определенной в соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 277 НК РФ.
На основании абзаца второго пункта 2 статьи 277 НК РФ при выходе (выбытии) акционера (участника) из организации доходы такого акционера (участника) определяются исходя из рыночной стоимости получаемого им имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества (имущественных прав) за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) этой организации стоимости акций (долей) и величины внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, в имущество организации.
Учитывая указанное, при получении акционером (участником) при ликвидации дочерней организации имущественных прав в виде доли участия в другой организации полученные доли принимаются к налоговому учету по рыночной стоимости, определенной на момент получения данных имущественных прав.
При дальнейшей реализации полученных при ликвидации имущественных прав в виде долей участия в уставном капитале организаций применяется подпункт 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ, в соответствии с которым налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 НК РФ.
Цена приобретения имущественных прав в рассматриваемом случае будет равна налоговой стоимости полученных при ликвидации имущественных прав, сформированной в соответствии с пунктом 2 статьи 277 НК РФ, то есть в размере рыночной стоимости.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.09.2023 N 03-03-06/1/84534
Вопрос:
Об учете в целях налога на прибыль потерь от недостачи и порчи, а также технологических потерь.
Ответ:
В силу норм статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в целях налога на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). При этом расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 254 Кодекса в состав материальных расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль включаются потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 N 814 “О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов”.
Также к материальным расходам для целей налога на прибыль организаций приравниваются технологические потери при производстве и (или) транспортировке. Технологическими потерями признаются потери при производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья (подпункт 3 пункта 7 статьи 254 Кодекса).
При этом порядок отраслевого учета технологических потерь при производстве и (или) транспортировке регулируется отраслевым законодательством и не является предметом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Учитывается, что квалификация потерь (потери, возникшие в силу естественных причин (естественная убыль), либо технологические потери) зависит от причины их возникновения.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.09.2023 N 03-03-06/1/84439
Вопрос:
О восстановлении и использовании сумм резервов на возможные потери по ссудам при отзыве (аннулировании) у банка лицензии на осуществление банковских операций в целях налога на прибыль.
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 статьи 292 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, сформированные с учетом положений пункта 1 статьи 292 НК РФ, включаются в состав внереализационных расходов в течение отчетного (налогового) периода.
Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы банка, используются банком при списании с баланса кредитной организаций безнадежной задолженности по ссудам в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Данный порядок установлен в Положении Банка России от 28.06.2017 N 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” (вместе с Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд) (далее – Положение N 590-П).
Согласно пункту 4 статьи 292 НК РФ в случае отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций суммы резервов на возможные потери по ссудам, сформированные в порядке, установленном данной статьей, и не полностью использованные банком на покрытие убытков по безнадежной задолженности, по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, до отзыва (аннулирования) у него лицензии на осуществление банковских операций не подлежат восстановлению в составе доходов такой организации.
При этом суммы резервов на возможные потери по ссудам, сформированные до даты отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций, после отзыва (аннулирования) лицензии фиксируются и используются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
Таким образом, согласно пункту 4 статьи 292 НК РФ сумма резерва на возможные потери по ссудам по состоянию на дату отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии фиксируется и восстановлению в составе доходов в целях налогообложения прибыли не подлежит. Отчисления в указанный резерв после отзыва у банка лицензии для целей главы 25 НК РФ не осуществляются.
Сумма зафиксированного на дату отзыва (аннулирования) у банка лицензии неиспользованного резерва на возможные потери по ссудам используется в порядке, установленном нормативными документами Банка России.
При выбытии задолженности с баланса организации суммы, вошедшие в резерв и учтенные в составе внереализационных расходов, подлежат восстановлению в составе внереализационных доходов, а величина резерва на возможные потери по ссудам уменьшается на соответствующую сумму.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 04.09.2023 N 03-03-06/2/84142
Вопрос:
Об учете застройщиком в целях налога на прибыль доходов и расходов, полученных и произведенных в рамках договоров участия в долевом строительстве.
Ответ:
К средствам целевого финансирования, не учитываемым в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относится в том числе имущество, полученное в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов (абзац тринадцатый подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)).
Отмечается, что налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
Расходы, произведенные в рамках целевого финансирования, в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются.
Статьей 18 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон N 214-ФЗ) установлен перечень целей, на которые застройщик может использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору. Этот перечень является закрытым.
Таким образом, в случае соответствия произведенных затрат установленному Федеральным законом N 214-ФЗ перечню такие расходы признаются для целей налогообложения произведенными в рамках целевого финансирования и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.09.2023 N 03-03-06/1/83727
Вопрос:
О соотнесении кодов ОКОФ и ОКПД 2 для определения амортизационной группы при применении коэффициента к норме амортизации ОС, включенных в реестр радиоэлектронной продукции, в целях налога на прибыль.
Ответ:
Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 259.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении амортизируемых основных средств, включенных на дату их ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Переходные ключи между кодами Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, содержащимися в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, и кодами Общероссийского классификатора основных фондов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности (абзац второй подпункта 5 пункта 2 статьи 259.3 Кодекса).
Учитывая отсутствие указанных переходных ключей в настоящее время, считается необходимым отметить, что Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) разработан на основе гармонизации в том числе с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).
При этом в ОКОФ принята определенная структура кода, согласно которой знаки в коде ОКОФ начиная с четвертого знака соответствуют кодам из ОКПД 2 и могут иметь длину кода от двух до девяти знаков в зависимости от длины кода в ОКПД 2.
В этой связи налогоплательщик имеет возможность в большинстве случаев самостоятельно соотнести коды ОКОФ и ОКПД 2 и, соответственно, определить амортизационную группу, к которой относится амортизируемое основное средство, включенное в Реестр.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.08.2023 N 03-03-06/1/82573
Вопрос:
У российской организации (резидента) есть кредиторская задолженность перед иностранной организацией (Великобритания) (нерезидентом) по Международному лицензионному соглашению. Сохраняется ли за резидентом обязанность налогового агента по НДС, если нерезидент уступает свое право требования долга другой российской организации (цеденту)?
В случае если обязанность налогового агента сохраняется за резидентом-должником, какого контрагента необходимо указывать в разд. 2 декларации по НДС: нерезидента или цедента?
Ответ:
На основании пункта 1 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в случае приобретения у иностранного лица, не состоящего на учете в налоговых органах либо состоящего на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории Российской Федерации принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке, товаров (работ, услуг), местом реализации которых в целях применения налога на добавленную стоимость признается территория Российской Федерации, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется налоговым агентом, приобретающим данные товары (работы, услуги) у иностранного лица.
Согласно пункту 2 статьи 161 Кодекса налоговые агенты обязаны исчислить, удержать и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой этого налога, и иные обязанности, установленные главой 21 “Налог на добавленную стоимость” Кодекса.
Учитывая изложенное, российская организация, приобретающая у иностранного лица услуги, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, плата за которые производится в адрес другой российской организации, в связи с тем что право требования долга к российской организации – покупателю переуступлено иностранным лицом этой другой российской организации, исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента. При этом в разделе 2 декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, налоговым агентом указывается информация об иностранном лице – фактическом продавце услуг.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.08.2023 N 03-07-08/82114